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大國新村
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裁量基準(zhǔn)制定中的公眾參與

——一種比較法上的反思與檢討

摘要: 在我國,理論與實務(wù)界一直主張,制定裁量基準(zhǔn)需要履行公眾參與程序,這在一些地方性立法中也已獲得成文。但是,閱讀國外行政立法的程序規(guī)定不難發(fā)現(xiàn),法治發(fā)達(dá)國家對此并不熱衷,大部分國家都在公眾參與程序上為裁量基準(zhǔn)設(shè)置了豁免條款。從現(xiàn)有研究來看,支撐此種排斥立場的根本原因在于,公眾參與所蘊含的控權(quán)原理與裁量基準(zhǔn)并不切合,而且公眾參與將會帶來的制度成本,也不是裁量基準(zhǔn)工程所能擔(dān)當(dāng)。因此,我國現(xiàn)有學(xué)術(shù)立場和立法規(guī)定可能并不合理,其過于理想,我們需要以專家技術(shù)模式予以補充,確立一種多元開放的程序觀。

關(guān)鍵詞: 裁量基準(zhǔn) 公眾參與 行政立法

一、問題的提出

我國,對于制定裁量基準(zhǔn)究竟是否需要履行公眾參與程序,學(xué)者們多是持肯定立場。譬如,有人認(rèn)為:“現(xiàn)代國家的裁量基準(zhǔn)通過‘公開’、‘公眾參與’等程序要素來提升其自身的正當(dāng)性,使得裁量基準(zhǔn)實際上具有一種‘立法’的功能”,

[1]“裁量基準(zhǔn)的制定過程就是一種集體行動,應(yīng)該把裁量基準(zhǔn)制定的決策過程交給民主的、開放的、中立的、正當(dāng)?shù)臏贤ǔ绦騺磉\作,決策過程必須采取正當(dāng)程序”。 [2]“裁量基準(zhǔn)的訂立既是對法律認(rèn)識理解的過程,也是行政機(jī)關(guān)與相對人溝通——協(xié)作——服務(wù)的過程,其最大的優(yōu)勢是規(guī)制對象的廣泛而直接的參與……必須引入公眾協(xié)商機(jī)制,強(qiáng)化行政過程中的利益溝通”, [3]“裁量基準(zhǔn)在制定過程中應(yīng)公眾參與”。 [4]“在現(xiàn)代復(fù)雜行政背景之下,我們不能完全把行政裁量基準(zhǔn)制度合法性的實現(xiàn)過程托付給行政機(jī)關(guān)這個權(quán)威,而應(yīng)該使過程更具有開放性、參與性……只有在一種更加開放和參與的環(huán)境中,行政裁量基準(zhǔn)制度的合法性才能獲得可靠保障”。 [5]“裁量基準(zhǔn)的制定應(yīng)當(dāng)充分征求和體現(xiàn)行政相對人、公眾的意見,不能由行政主體自行決定”。 [6]“要采用征集公眾意見(Public comment)程序”, [7]否則,“沒有公眾參與的行政裁量基準(zhǔn)是不能被公眾所接受的”。 [8](P35)

無獨有偶,這些認(rèn)識在一些在涉及裁量基準(zhǔn)的地方立法中也不難發(fā)現(xiàn)。譬如,甘肅省人民政府在《關(guān)于印發(fā)甘肅省規(guī)范行政處罰自由裁量權(quán)工作實施方案的通知》中便提出要求:“要充分聽取下級行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和一線執(zhí)法人員的意見,采取各種方式征求有關(guān)專家和行政管理相對人的意見,不斷完善規(guī)范行政處罰自由裁量權(quán)工作。”又如《寧夏回族自治區(qū)規(guī)范行政裁量權(quán)辦法》第14條中規(guī)定:“行政執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)采用召開座談會、論證會、聽證會和媒體征求意見等方式,廣泛征求、聽取基層行政執(zhí)法部門、行政執(zhí)法人員和行政管理相對人對行政裁量基準(zhǔn)的意見和建議,確保行政裁量基準(zhǔn)科學(xué)、合理、具有可操作性。”同時,在一些地方性行政程序規(guī)定中,我們也可以讀到諸如此類的規(guī)定。譬如《湖南省行政程序規(guī)定》第45條規(guī)定:“本規(guī)定所稱規(guī)范性文件是指除政府規(guī)章以外,行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的組織制定的,涉及公民、法人和其他組織權(quán)利義務(wù),在一定時期內(nèi)反復(fù)適用,具有普遍約束力的行政公文”,第48條規(guī)定:“制定規(guī)范性文件應(yīng)當(dāng)采取多種形式廣泛聽取意見”。在實踐中,《湖南省工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰自由裁量權(quán)實施辦法》便是通過“舉行制定行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)聽證會”的方式制作完成的。①類似的立法,還有《山東省行政程序規(guī)定》第47條第1款規(guī)定:“制定規(guī)范性文件,應(yīng)當(dāng)采取座談會、論證會、公開征求意見等方式廣泛聽取意見”;《安徽省行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件制定程序規(guī)范》第11條規(guī)定:“起草規(guī)范性文件,應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)立法法規(guī)定的原則,深入調(diào)查研究,總結(jié)實踐經(jīng)驗,廣泛聽取有關(guān)單位和個人的意見。聽取意見可以采取座談會、論證會、聽證會和公開向社會征求意見等多種形式”;《江西省行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件制定程序規(guī)定》第9條規(guī)定:“起草規(guī)范性文件,起草部門或者機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織人員深入調(diào)查研究,總結(jié)實踐經(jīng)驗,廣泛聽取有關(guān)機(jī)關(guān)、組織和公民的意見。聽取意見可以采取書面征求意見、座談會、論證會、聽證會等多種形式。”

總體來說,主張上述立場的根本理由在于,裁量基準(zhǔn)作為行政立法的一種載體,既然對行政相對人已經(jīng)具有間接法律效力,②自然也應(yīng)與現(xiàn)有民主政治理論不相違背。從形式上來看,裁量基準(zhǔn)的效力來源并不是立法機(jī)關(guān),而是行政機(jī)關(guān),是行政機(jī)關(guān)自己頒行的規(guī)則,是一種行政自制規(guī)范,或者說是一種自制型的行政規(guī)范。 [9]它在本質(zhì)上就是行政立法。因此,就輸送民主的邏輯理路而言,它從一開始就與傳統(tǒng)的一元制民主理論有所沖突,它并不是立法者的技藝。傳統(tǒng)民主觀念認(rèn)為,行政機(jī)關(guān)的代表性或民意基礎(chǔ)相較議會而言更為薄弱,并且不具有多元組合的特征,其所體現(xiàn)的反倒是政治的片面性或單一性。同時,在程序上,行政機(jī)關(guān)的議事程序亦相對較為簡便、彈性及靈活,相較議會或司法而言欠缺謹(jǐn)慎與徹底性。因此,傳統(tǒng)理論一直是否認(rèn)行政行為含有正義內(nèi)容。在憲政體制的正當(dāng)性鏈條中,包含裁量基準(zhǔn)在內(nèi)的行政立法通常并不被理解為能夠獲得正當(dāng)身份,甚至于他們更加傾向于“行政命令訂定的整個過程都是封閉的暗箱操作,其對外公開的只是討論的成品,而非討論的過程”。 [10](P180)因此,裁量基準(zhǔn)要獲得一國憲政體制的接納,就不可避免地含有補充正當(dāng)性的強(qiáng)烈需求,我們必須找到一種和議會立法類似的民主形式,讓公民做更為直接的言詞陳述和利益表達(dá)。而十分巧合的是,在形式上,“公眾參與”就是一種類似于議會立法的民主制度,其能夠扶正裁量基準(zhǔn)的正當(dāng)性角色,從而使得制定裁量基準(zhǔn)的活動和立法活動并無二致。此正如學(xué)者所言,“公眾參與模式”是通過建立一種公平代表、有效參與的“制度過程”,搭建各種利益表達(dá)、交流、協(xié)商、妥協(xié)的平臺,并在此過程中使行政政策和決定合法化。 [11]

但問題是,制定裁量基準(zhǔn)究竟是不是像我國學(xué)者和立法者所理解的那樣,一定要引進(jìn)公眾參與程序呢?這個看起來似乎沒有任何爭議的問題,其實并不那么簡單,否則一些有著比較法背景的學(xué)者就不會不留情面地說:“解釋條文、確定執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、建立操作規(guī)程,更依賴專業(yè)知識、注重實踐經(jīng)驗。專家的意見是中肯的,專家參與論證是必要的,但征求公眾意見就有些不著邊際了。” [12]從根本上來說,本文目的就是要指出上述立場的不妥之處。我們認(rèn)為,裁量基準(zhǔn)并不需要遵守嚴(yán)格的公眾參與程序,甚至于在某種程度上可以不用履行公眾參與環(huán)節(jié)。上述來自理論與實務(wù)界的華麗觀點并不妥當(dāng),它既無法獲得行政機(jī)關(guān)的認(rèn)可,同時也無法付諸實施,這種說法從一開始就沒有深刻地理解裁量基準(zhǔn)的控權(quán)邏輯,而相反,我們需要添加一種與公眾參與對立的追求理性主義的專家技術(shù)模式作為補充,確立一種多元、開放的程序觀。

二、比較法上的排斥立場

作為行政立法的一種類型,裁量基準(zhǔn)并不是我國首創(chuàng)的控權(quán)技術(shù),它在任何國家都存在,在美國法上,它屬于行政立法中的“非立法性規(guī)則”(non-legislative rule) [13]或“解釋性規(guī)則”(inter-pretative rule); [14]在德國和日本法上,它屬于“行政規(guī)則”; [15](P23)在法國法上,它則被稱為“裁量指示”。③因此,對于其制定是否需要履行公眾參與程序,我們不妨先從比較法上做一項大致的觀察。

總體而言,國外行政立法的公眾參與制度并不包括裁量基準(zhǔn)在內(nèi),而是只針對具有外部效力的法規(guī)命令(德國和日本)和立法性規(guī)則(美國和英國)。法治發(fā)達(dá)國家對行政立法的劃分并不像我們這樣復(fù)雜,主要根據(jù)行政權(quán)限的大小,劃分為行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方規(guī)章、其他規(guī)范性文件等多種類型。它們一般采用的是一種可被稱為“雙元結(jié)構(gòu)”劃分思路。譬如,美國《行政程序法》(APA)將行政立法劃分為立法性規(guī)則(legislative rule)和非立法性規(guī)則(non-legislative rule),二者的區(qū)分方法是有無獲得法律授權(quán),非立法性規(guī)則缺少法律授權(quán),因而對外沒有直接效力,本文所說的裁量基準(zhǔn),就屬于其類,這在英國行政法中也有類似規(guī)定;又如,在德國,《基本法》也將行政立法劃分為兩種類型,法規(guī)命令(Rechtzverordnung)和行政規(guī)則(Verwaltungsvorschriften),區(qū)分方法和美國并無二致,行政規(guī)則對外也沒有直接效力,裁量基準(zhǔn)亦屬于其類,這在日本行政中也有類似的規(guī)定。

整體上,國外行政立法的程序制度,就是建立在上述雙元結(jié)構(gòu)上的。一般來說,需要法律授權(quán)的行政立法,如立法性規(guī)則和法規(guī)命令等,立法者往往會要求履行嚴(yán)格的法律程序,包括公眾參與在內(nèi);而不需要法律授權(quán)的行政立法,如非立法性規(guī)則和行政規(guī)則等,立法者則往往只課以較為寬松的程序要求,在大部分情況下,需要較高行政成本的公眾參與程序,就是其中可被省略的環(huán)節(jié)。當(dāng)然,需要說明的是,域外國家之所以會做諸如此類的制度安排,其中最主要的原因在于,不需要法律授權(quán)的行政立法不具有直接的法律效力,它一方面在行政執(zhí)法中不具有強(qiáng)制執(zhí)行力,并不可以作為行政行為的合法性依據(jù);另一方面在司法活動中,法院也不需要對其保持較高的尊重,甚至于,法院還可以對其加以合法性審查,④進(jìn)而予以修正。因此,即使寬松的立法程序可能會造成裁量基準(zhǔn)民主內(nèi)容的缺失,實踐上,它也并不會導(dǎo)致較為嚴(yán)重的不利后果。

在國外,裁量基準(zhǔn)并不像我國一樣,獲得了如此集中的關(guān)注,相反,人們是將其放在非立法性規(guī)則或行政規(guī)則中一并觀察,基準(zhǔn)只是其中的一個具體類型。除此之外,還包括政策說明、通知等等其他類型的規(guī)則形式。類似地,關(guān)于裁量基準(zhǔn)制定程序的探討,也被囊括在非立法性規(guī)則和行政規(guī)則之中。因此,以下,我們擬以英美行政法法上非立法性規(guī)則和德日行政法上行政規(guī)則的制定程序為觀察對象,具體呈現(xiàn)其基本態(tài)度。

(一)美國《行政程序法》上的“例外程序”⑤

在美國,行政立法的程序要求,被集中規(guī)定在美國《行政程序法》(APA)第553條中。第553條共有五個條文,與本文有關(guān)的是其中的(b)(c)(d)三條,⑥這三條合計起來,往往也被稱為“通告—評論—公布”程序。⑦我國學(xué)者一般會將美國行政立法劃分為正式程序和非正式程序兩種類型,從對第553條的閱讀來看,它們的區(qū)分關(guān)鍵在“評論”這一環(huán)節(jié)。實際上,無論是正式程序,還是非正式程序,二者都要履行全套的“通告—評論—公布”手續(xù),只是在具體的評論方法上,正式程序需要通過面對面的“聽證”方式進(jìn)行,而非正式程序只需采用書面方式進(jìn)行。所以,美國行政立法程序其實只有“通告—(書面)評論——公布”和“通告—(聽證)評論—公布”兩種方式(見下表),而美國行政立法的公眾參與精神也主要就體現(xiàn)這兩種程序之中。但是,非??上У氖?,它并不包括非立法性規(guī)則(或裁量基準(zhǔn))在內(nèi),從通告到公布的三個環(huán)節(jié),立法者都給裁量基準(zhǔn)安排了例外的通道[此處略去圖表]:

1.通告程序:(b)條規(guī)定的是“通告”程序,(b)條第一款規(guī)定,所有規(guī)則在制定前都要通過《聯(lián)邦登記》(the Federal Register)進(jìn)行通告。⑧但是,緊接著,第二款又規(guī)定其并不包括解釋性規(guī)則、一般性政策說明等在內(nèi)。⑨類似于裁量基準(zhǔn)的解釋性規(guī)則(非立法性規(guī)則),在制定前是不需要在《聯(lián)邦登記》上公告(notice)的。因此,即使我們對公眾參與做最為廣泛的理解,將公告(notice)算是最低限度的公眾參與,其也與裁量基準(zhǔn)毫不相關(guān)。

2.評論程序:(c)條規(guī)定的是評論程序,這是界分正式程序與非正式程序的關(guān)鍵部分,主要規(guī)定了書面評論和口頭評論兩種方式。但是,由于它是建立在通告基礎(chǔ)上的(After notice),而由于解釋性規(guī)則無需履行通告程序,因此自當(dāng)也沒有被評論的可能。

3.公布程序:(d)條規(guī)定的是公布程序,但需要注意的是,它在第(2)項明確地指出,解釋性規(guī)則都無需遵循。⑩長期以來,這正是美國學(xué)者們最為憤怒之處。 [16]

可見,在美國,無論是正式程序,還是非正式程序,它們都不包括裁量基準(zhǔn)在內(nèi)。在兩種程序之外,美國法上非立法性規(guī)則的制定程序,獨立構(gòu)成了一個第三種類型,在本文中,我們將其稱為“例外程序”,或者像王名揚老先生一樣,將其稱為“自由裁量程序”。 [17](P360)這種程序的顯著特征是,“行政機(jī)關(guān)制定解釋性規(guī)則無需遵守任何程序”, [14]當(dāng)然,也沒有所謂的公眾參與力量的介入。

(二)英國法上“不被承認(rèn)的參與權(quán)利”

英國1946年頒布實施的《法律文件法》(Statutory Instruments Act)盡管規(guī)定了系統(tǒng)的公眾參與程序,但其在關(guān)于“法律文件”的定義中(Definition of Statutory Instrument)實際上已開宗明義地說道,該法只規(guī)范委任立法, [18](P555-556)“對非正式的行政規(guī)則根本就不適用,也就談不上公開和評價的基本要求”,英國人“拒絕對‘非正式規(guī)則’規(guī)定過于詳細(xì)的程序,因為這會損害規(guī)則的靈活性和便捷。而且,公開和評價程序意味著容許協(xié)商,就得有妥協(xié)與變化,這將讓規(guī)制‘滲水’,被弱化”。(11)在英國,類似于裁量基準(zhǔn)的規(guī)制和政策制定中的公眾參與,被稱為“咨詢”。實踐中,有些規(guī)范特定事項的立法要求進(jìn)行公眾咨詢,但是,“即使在對咨詢有合法期待的情況下,英國法院在實踐中也很少將進(jìn)行咨詢認(rèn)定為普通法上的義務(wù),因為在英國法中,在制定法律和法規(guī)的過程中進(jìn)行公眾咨詢并非一般性義務(wù)”。并且,長期以來,英國旨在規(guī)范公眾參與的《咨詢實務(wù)準(zhǔn)則》,也“并沒有法律效力”。 [19](P130-131)正因如此,哈洛(Harlow)和羅林斯(Rawlings)兩位教授才會直截了當(dāng)?shù)卣f:“盡管我們看到,被行政決定影響的人有權(quán)‘陳述意見’,但英國行政法并未承認(rèn)一般性的或群體性的規(guī)則制定參與權(quán)利”, [20](P388)毋庸置疑,這當(dāng)然也包括裁量基準(zhǔn)在內(nèi)。

(三)德國法上“行政之家產(chǎn)”(Hausgut)

為了能夠獲得更多的證明材料,我們不妨再將視角轉(zhuǎn)向有著歐陸法傳統(tǒng)的德國和日本。

誠然,從目前來看,形式上,可能只有德國行政立法的程序設(shè)計中囊括了行政規(guī)則,要求其也需要采用司法型的正式聽證程序加以制定。盡管從程序法上來看,《德國聯(lián)邦行政程序法》并沒有對行政立法做嚴(yán)格的程序要求,但是,德國《各部共同事務(wù)規(guī)則》卻從內(nèi)部為行政規(guī)則設(shè)計了一套嚴(yán)格的程序機(jī)制。“德國的行政立法程序中基本采用了直接聽取意見的方式”,“《各部共同事務(wù)規(guī)則》的規(guī)范領(lǐng)域涵蓋了法案、法規(guī)規(guī)章案、行政規(guī)則草案以及通知案的制定程序”。 [21]德國聯(lián)邦政府所訂定的一般性行政規(guī)則,必須經(jīng)過聯(lián)邦上議院(Bundesrat)的同意批準(zhǔn)。某些法律,甚至都將行政規(guī)則與法規(guī)命令一視同仁,同時適用機(jī)關(guān)間會商、專家參與、利害關(guān)系人聽證、聯(lián)邦上議院批準(zhǔn)等等程序,程序要求較為嚴(yán)格。 [22](P222)

不過,這并不意味著我們會得出不同的結(jié)論。恰恰相反,在德國,《各部共同事務(wù)規(guī)則》只是行效于行政機(jī)關(guān)內(nèi)部的自治規(guī)范,它的效力并不外化或者說并不強(qiáng)硬。正因如此,也有很多不同意見者認(rèn)為:“德國主流觀點主張,行政規(guī)則的訂定權(quán)乃行政之家產(chǎn)(Hausgut),且行政規(guī)則非屬法規(guī),不能拘束一般人民,德國所謂行政立法之監(jiān)督與限制,乃完全針對法規(guī)命令而設(shè),并不包括行政規(guī)則。” [23](P208)并且,這種立場在毛雷爾(Hartmut Maurer)那里也并沒有什么兩樣,毛雷爾說:“與法規(guī)命令相同,行政規(guī)則的制定程序簡單、迅速,原則上沒有什么手續(xù)要求”,“行政規(guī)則原則上只需要通知相對的行政機(jī)關(guān)……行政規(guī)則具有外部效果的,應(yīng)當(dāng)公布,這種主張越來越多,公布具有法治國家的根據(jù),但,公布不是行政規(guī)則的生效要件,而是從其外部效果中派生出來的義務(wù)”。 [24](P608)可見,在德國,公眾參與并不是制定裁量基準(zhǔn)的必經(jīng)程序,這個義務(wù)的內(nèi)容就和裁量基準(zhǔn)本身的控權(quán)邏輯一樣,只是行政機(jī)關(guān)作繭自縛而已,它更像是個道德準(zhǔn)則,而非法律義務(wù)。

(四)日本2005年《行政程序法》中的“例外條款”

在日本,關(guān)于行政立法的法治化問題,1993年《行政程序法》和2005年《行政程序法》的態(tài)度,截然不同。1993年《行政程序法》盡管規(guī)定了裁量基準(zhǔn)的內(nèi)容,(12)但是,該法主要調(diào)整對象卻是行政處分和行政指導(dǎo),而非行政立法。 [25]“程序法當(dāng)初并未將行政立法作為其對象”, [26](P210)更加無所謂裁量基準(zhǔn)中的公眾參與技術(shù)。日本1993年《行政程序法》第1條第1款明確規(guī)定:“本法的目的在于通過規(guī)定與處分、行政指導(dǎo)以及申報有關(guān)的行政程序上的共同事項,以確保行政活動的公正和提高其透明性(指行政上的憊思決定之內(nèi)容及過程對國民而言是明晰的),從而有助于保障國民的權(quán)利利益。” [27]

但是,這種立場并沒有獲得廣泛認(rèn)同。在1998年通過的《中央省廳等改革基本法》中第50條第2項規(guī)定,政府政策必須反映民意,應(yīng)建立完善的“意見提出程序”。隨后,日本內(nèi)閣又于1999年3月23日通過了一個名為《有關(guān)行政法規(guī)規(guī)則制定及修改廢除的意見提出程序》的決議。同年4月1日起,政府各部門均開始實施該決議,適用的對象是行政法規(guī)和各種行政規(guī)則,包括《行政程序法》中占有重要分量的“行政許可審查基準(zhǔn)”和“不利益處分基準(zhǔn)”。 [28](P238-239)

以此為契機(jī),2005年修法時,立法者正式將行政立法納入《行政程序法》予以調(diào)整。2005年《行政程序法》第1條規(guī)定:“該法律之目的是通過確定處分、行政指導(dǎo)、申報、以及制定命令等程序之相關(guān)共同事項……”,同時,第2條第8項劃定了其所要規(guī)范的行政立法的范圍,設(shè)立了行政立法程序部分,所欲調(diào)整的對象是“命令等規(guī)范”,具體是指內(nèi)閣或行政機(jī)關(guān)制定命令或者規(guī)則、審查基準(zhǔn)和處分基準(zhǔn)、以及行政指導(dǎo)基準(zhǔn)。新設(shè)行政立法程序主要體現(xiàn)為由8個條文構(gòu)成的第6章,主要包括三項程序要求:意見公開征集意見程序、對提出意見的考慮義務(wù)、以及結(jié)果公示義務(wù)。 [25]因此,從形式上來看,日本2005年《行政程序法》似乎是在要求制定裁量基準(zhǔn)過程中必須履行公眾參與程序。

但實際上,這種認(rèn)識并不準(zhǔn)確。需要注意的是,和美國《行政程序法》一樣,日本2005年《行政程序法》對于“第六章:征求公眾意見的程序等”的適用,并不是全面放開的。新法中名為“適用例外”的第3條,實際上是裁量基準(zhǔn)無需履行公眾參與程序的“例外條款”。新法第3條第(二)項明確規(guī)定:“對于以下列制定命令的行為,不適用第六章的規(guī)定……六、依據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)、處分標(biāo)準(zhǔn)或行政指導(dǎo)或行政指導(dǎo)方針等法令規(guī)定或作為一種例行,或依據(jù)命令制定機(jī)關(guān)之判斷需要公開之外的規(guī)則。” [19](P442)可見,“日本《行政程序法》也并不是將所有的審查基準(zhǔn)和處分基準(zhǔn)都置于規(guī)范的范圍之內(nèi),其所針對的只是被公開的審查基準(zhǔn)和處分基準(zhǔn)”, [25]在體現(xiàn)公眾參與精神的“征求公眾意見的程序”環(huán)節(jié),其更是將裁量基準(zhǔn)拒之門外的。

三、反對公眾參與的相關(guān)理由

可見,從美、英、德、日行政程序法的立法情況來看,裁量基準(zhǔn)的制定,大都不需要履行公眾參與程序,這和我國現(xiàn)有立法大不相同,我們似乎走在了行政立法法治化的前列。而且,這種存有反差的例子還不勝枚舉。譬如,在法國,“最高行政法院曾在1973年6月29日的‘Société Géa案’中判決認(rèn)為:指示可以不對外公布”;(13)又如,在我國臺灣地區(qū),其“行政程序法”第159-162條有關(guān)行政規(guī)則制定程序的規(guī)定,也并沒有提及公眾參與程序。如此,我們不禁要問,為什么在國外或地區(qū)的裁量基準(zhǔn)的制定程序中,并不需要民主程度較高的公眾參與程序呢, ?立法者究竟是出于哪些方面的考慮呢?對此,本文認(rèn)為大致有如下幾項因素可供參考。

(一)裁量基準(zhǔn)行政自制的控權(quán)邏輯

最為根本的原因是,裁量基準(zhǔn)在性質(zhì)上是一種行政自制規(guī)范,或者說是一種自制型的行政規(guī)范,具體是指具有法定裁量權(quán)的行政機(jī)關(guān)對其法定授權(quán)范圍內(nèi)的裁量權(quán)予以情節(jié)的細(xì)化和效果的格化而事先以規(guī)則的形式設(shè)定的一種具體化的判斷選擇標(biāo)準(zhǔn),其目的在于對裁量權(quán)的正當(dāng)行使形成一種法定自我約束。 [9]相對于既有的純粹的規(guī)則主義立場而言,作為“行政自制規(guī)范”的裁量基準(zhǔn),更加關(guān)注的是其特有的自我控權(quán)品質(zhì)。 [29]這一控權(quán)邏輯的大部分定在形式催生于行政主體自身的執(zhí)法實踐,而非智者抑或是立法者的設(shè)計。“基準(zhǔn)所追求的是一種‘行政自制’風(fēng)格的裁量控制體系,與傳統(tǒng)行政法飽含的制定法色彩有所出入。裁量基準(zhǔn)的制定初衷只是為了為裁量權(quán)的正當(dāng)行使提供一種具體化的約束標(biāo)準(zhǔn),而并不構(gòu)成立法規(guī)則或者法律規(guī)范”。 [30]裁量基準(zhǔn)的制定權(quán)限,只是行政執(zhí)法權(quán),而不是行政立法權(quán)。(14)

自制性的控權(quán)原理,決定了是否制定裁量基準(zhǔn)以及如何制定裁量基準(zhǔn),在大多數(shù)情況下只是行政機(jī)關(guān)的內(nèi)部事務(wù),“裁量權(quán)總是與制定規(guī)則的權(quán)力相伴而無需單獨授予”, [31](P74)甚至于說,它與以追求民主為核心精神的公眾參與制度不相為謀。即使我們從民主憲政的角度,強(qiáng)制性要求公眾參與機(jī)制介入其中,但這在行政機(jī)關(guān)也并不受待見。在既有的三權(quán)分立格局中,行政機(jī)關(guān)擁有大量的理由可以用來拒絕來自國會和法院的強(qiáng)制性要求,(15)而這在自古至今的憲政理論中實際上也是無可厚非的。因此,將公眾參與或者說將嚴(yán)格型的公眾參與模式(如司法型的正式聽證)強(qiáng)制安放在裁量基準(zhǔn)的制定過程中,與裁量基準(zhǔn)的控權(quán)邏輯實際上是自相矛盾的,這非但不利于行政控權(quán)目的的實現(xiàn),相反,“過于司法化的程序顯得笨重,帶來拖延、費用高昂及官僚主義,而行政機(jī)關(guān)學(xué)會的只是遵守法律的文字,或以規(guī)避法律規(guī)定的方式使立法意圖落空”。 [20](P398)

(二)裁量基準(zhǔn)繁冗復(fù)雜的調(diào)整對象

戴維斯(K. C. Davis)曾十分坦誠地說道:“就復(fù)雜的事項而言,規(guī)則從來不可能預(yù)先提供全部的答案”,“我認(rèn)為規(guī)則制定活動的大大增加是可取的,但不可能退而廣之取消通過逐案裁決發(fā)展法律與政策的所有活動”。 [31](P73)他之所以會這么說,是因為期望通過規(guī)則主義達(dá)成公共治理的目的,在任何一個國家都困難重重。“行政法唯一不變的是變化”, [32]人的主觀局限性決定了規(guī)則制定者永遠(yuǎn)都在追趕流動不居的行政事務(wù),而裁量基準(zhǔn)作為一種規(guī)則形式的新型技術(shù),自當(dāng)也擺脫不了這種主觀與客觀之間的緊張關(guān)系。在大多數(shù)時候,人們習(xí)慣于將具體的緩解途徑寄托于專業(yè)性的技術(shù)人員以及利益團(tuán)體上。一方面,高科技技術(shù)對客觀事務(wù)基本規(guī)律的掌控,能夠最大限度地集合不同現(xiàn)象之間的共同內(nèi)容,從而延展行政立法的前瞻性;另一方面,“行政機(jī)關(guān)如果要生存和發(fā)展,就必須依靠受管制或受保護(hù)團(tuán)體以獲取信息、政治支持和其他形式的合作”。 [33]但是,這二者都不是公眾參與的稟賦,公眾參與追求的是人民大眾最為樸素的經(jīng)驗主義的內(nèi)容,它與蘊含理性主義的專家技術(shù)模式相去甚遠(yuǎn)。同時,在我國,有組織的利益團(tuán)體的力量也尚未形成,斯圖爾特(Richard B. Stewart)所擔(dān)心的有組織的利益和未組織的利益在利益表達(dá)中可能會形成的差序格局,也在一定程度上增添了公眾參與的實施難度。 [33]

而且,正如我們曾經(jīng)說過的一樣,實踐中,裁量基準(zhǔn)并不單單只涉及一些法律效果中的行政裁量問題,它往往也會對法律要件中的不確定法律概念加以解釋。(16)不確定法律概念存有“經(jīng)驗性不確定法律概念”和“規(guī)范性不確定法律概念”(the empirical and normative indefinite legal concepts)兩種類型,其中,用以解釋規(guī)范性不確定法律概念部分的裁量基準(zhǔn),“屬于充滿價值的概念”, [34](P234)“是與主觀之價值觀念結(jié)合之概念”, [35](P70)并非公眾所能夠決定的事項,而毋寧需要借助公務(wù)人員的執(zhí)法經(jīng)驗、專家精英的業(yè)務(wù)知識等等,方能形成合乎理性的基準(zhǔn)文本。另外,需要注意的是,實踐中,幾乎每一個行政機(jī)關(guān)都具有制定裁量基準(zhǔn)的權(quán)限,(17)而一味地要求公眾參與程序都介入其中,必然會超出國家所能承擔(dān)的行政成本的范圍,我們也難以搭建這樣一個無所不包的參與平臺,此正如哈洛(Harlow)和羅林斯(Rawlings)所抱怨的一樣:“要提供一個公正而有序的征詢意見的論壇,并為政府方案可能影響到的個人和團(tuán)體安排發(fā)表意見的合適地方,還真不是一件容易的事兒。” [20](P393)

(三)裁量基準(zhǔn)無法擔(dān)當(dāng)?shù)男姓杀?/p>

在行政規(guī)則制定過程中,有關(guān)公眾參與對行政成本的沖擊,學(xué)界早已形成百喙如一的境況。譬如在美國,斯圖爾特(Richard B. Stewart)就曾毫不客氣地指出:“正式程序所需的資源和拖延成本,不僅需要行政機(jī)關(guān)予以承擔(dān),相對人同樣也需要承擔(dān),而且還會嚴(yán)重破壞行政機(jī)關(guān)有效履行其義務(wù)”。 [33]“在行政機(jī)關(guān)被要求采用審判式程序的范圍內(nèi),參與者有權(quán)提出證據(jù)和相互質(zhì)證,而這將導(dǎo)致相當(dāng)程度的拖延,增加資源消耗。隨著有資格參與行政程序的當(dāng)事人數(shù)量增加,這些特征將會更加嚴(yán)重”, [36]是“導(dǎo)致行政過程費用昂貴、時間冗長的原因所在”。 [37]同時,在英國,韋德也對此持肯定立場,甚至于他還補充說道:“可能不符合法定程序的征求意見(consultation)比正式的聽證程序(formal hearing)更有實效,后者可能導(dǎo)致法條主義和裝模作樣”,“倘若法律將咨詢問題規(guī)定為普遍法律義務(wù)并為之設(shè)立正式程序,那么,能否取得較大的成效還是存有問題的。至少在當(dāng)下,還沒有進(jìn)行此類改革的必要(no demand)”。 [38](P896)另外,十分有趣的是,對于美國《行政程序法》(APA)在行政立法上所確立的、被戴維斯(K. C. Davis)贊譽有加的“通告——評論”程序,哈洛(Harlow)和羅林斯(Rawlings)兩位教授卻不以為然,他們甚至于不留情面地說:“美國的經(jīng)驗表明,過于司法化的程序顯得笨重,帶來拖延、費用高昂及官僚主義,而行政機(jī)關(guān)學(xué)會的只是遵守法律的文字,或以規(guī)避法律規(guī)定的方式使立法意圖落空。” [20](P398)可見,成本是公眾參與不可避免的因素,如果說國家應(yīng)該負(fù)擔(dān)一定程度的程序成本,它也應(yīng)該將其中的大部分分配在規(guī)章(中國)、法規(guī)命令(德日)或立法性規(guī)則(英美)制定程序中,而不可能是行政規(guī)則和非立法性規(guī)則,更加不可能是裁量基準(zhǔn)。

(四)公眾參與權(quán)利保障的實際落空

公眾參與的核心原理是直接的利益表達(dá),但是,“組織與利益存在著緊密的關(guān)系,利益總是具有某種‘組織化’的沖動”。 [39]從制度和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看,降低交易成本的驅(qū)動,對相同但分散利益將產(chǎn)生一種“組織化”的刺激。 [40](P103-104)因而,一旦打開公眾參與的大門,就會形成“有組織的利益”和“無組織的利益”兩股力量之間的博弈。表面上來看,公眾參與程序“似乎為團(tuán)體、公司和個人提供了平等的參與地位”,但“實際上,這不大現(xiàn)實”。 [20](P396)基于政治、經(jīng)濟(jì)、以及信息等多方因素的影響,有組織的利益往往是行政規(guī)則制定者的座上賓,而相反,“在非正式程序的協(xié)商、談判、征求意見等過程中,分散的、未經(jīng)組織的利益甚至根本就無法獲得參與的機(jī)會,從而失去話語權(quán)和關(guān)鍵的參與機(jī)會”。 [39]在美國,斯圖爾特(Richard B. Stewart)曾以自己的親身經(jīng)歷告訴我們:“在通告和評論的規(guī)章制定過程中,行政機(jī)關(guān)并不受限于遞交上來的書面評論,許多這樣的評論被忽略不計、置若罔聞”,“受管制企業(yè)和少數(shù)有經(jīng)濟(jì)能力的公共利益訴訟當(dāng)事人所遞交的評論已經(jīng)裝訂成冊并經(jīng)常使用,而大量的來自公民的、一般較少信息量的其他評論則被堆放在角落里,無人問津”。 [33]可見,公眾參與并不是一項以平等的權(quán)力去影響對所有受影響者做出的決定、不受壓制地自由交流的理想制度,在公眾參與程序中,個體利益同樣會遭遇冷落和忽略,這種情形在裁量基準(zhǔn)中并沒有什么兩樣。在法治發(fā)達(dá)國家,沒有任何經(jīng)驗?zāi)軌虮砻鳎M(jìn)公眾參與就必然能夠提高行政立法的合理性,尤其是在行政規(guī)則和非立法性規(guī)則制定過程中,公眾參與并不像我們所想象的那樣是一劑靈丹妙藥,甚至于,有組織的利益往往還會利用自己所掌握的信息和資源,反過來綁架行政機(jī)關(guān),形成百瑞(Berry)所說的管制俘虜效應(yīng)(the capture theory of regulation),(18)而此時,整個公眾參與方案就顯得得不償失了。

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[責(zé)任編輯:鄭韶武]
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